Консультант плюс лого

Август


ЗАНИЖЕНА БАЗА ПО ВЗНОСАМ В ПФР: КАКОГО ШТРАФА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Суховская М.Г.

Примечание. Упомянутые в статье судебные решения можно найти: раздел “Судебная практика” системы КонсультантПлюс.

Как вы знаете, если в ходе выездной проверки ревизоры из отделения ПФР обнаружат, что с каких-либо выплат фирма или ИП не уплачивали пенсионные взносы (хотя должны были), то, помимо доначислений и пеней, будет также штраф в размере 20% от неуплаченной суммы <1>.

Примечание. Кстати, такой же штраф грозит и от ФСС в части соцстраховских взносов, если, к примеру, проверка была совместной.

Но зачастую “пенсионные” проверяющие на этом не останавливаются. Они рассуждают так: если база по взносам была занижена, получается, страхователь представлял недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (персонифицированного) учета. А раз так, есть все основания еще раз его оштрафовать, правда, уже через суд. Этот штраф составляет 5% от суммы взносов в ПФР, начисленных за последние 3 месяца отчетного периода с выплат работников, по которым представлены недостоверные сведения <2>.

Если подобное попытаются проделать и с вашей компанией, обязательно идите оспаривать “персонифицированный” штраф. Суды в этом случае целиком на стороне страхователей <3>, даже если те по каким-то причинам необоснованно не начисляли взносы.

Вот как вы должны аргументировать свою правоту. К сведениям, которые страхователь обязан представить, относятся, в частности, сведения о сумме заработка (дохода), на который начисляются взносы в ПФР, а также сумме начисленных взносов по обязательному пенсионному страхованию <4>. Иными словами, страхователь должен представить только сведения о выплатах, включенных им в базу для исчисления взносов, и о суммах взносов, фактически им начисленных.

Обязанность представлять сведения о выплатах, не включенных в базу, и о суммах взносов, которые не начислялись, для страхователей не установлена.

А сам по себе тот факт, что страхователь занизил базу для исчисления взносов, вследствие чего они были неверно рассчитаны, не образует состав такого правонарушения, как представление недостоверных сведений, необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета.

* * *

С 2014 г. расчет РСВ-1 объединен с персонифицированной отчетностью в единую форму РСВ-1 ПФР <5>. Но, несмотря на это, подобные споры все равно возможны. Ведь Минтруд недавно разъяснил <6>: если в объединенной отчетности всплывут неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных лицах, штраф, как и прежде, будет рассчитываться по “персонифицированному” Закону <2>.

——————————–

<1> ч. 1 ст. 47 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ

<2> ст. 17 Закона от 01.04.96 № 27-ФЗ

<3> Постановления Президиума ВАС от 14.05.2013 № 17744/12; ФАС ВВО от 20.12.2013 № А28-305/2013; ФАС ВСО от 30.10.2013 № А33-15860/2012; ФАС ЗСО от 09.12.2013 № А46-27901/2012; ФАС УО от 23.05.2014 № Ф09-2554/14; ФАС ЦО от 06.02.2014 № А14-2335/2013

<4> ч. 1, 2 ст. 11 Закона от 01.04.96 № 27-ФЗ

<5> утв. Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п

<6> Письмо Минтруда от 04.04.2014 № 17-3/В-138

Впервые опубликовано в журнале “Главная книга” 2014, № 14

ФАКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЕМ АЛКОГОЛЯ ЕСТЬ, А ОПЬЯНЕНИЯ НЕТ: ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

Суховская М.Г.

Примечание. Тему статьи предложила юрисконсульт Татьяна Павловна Литвинова, г. Павловск, Воронежская обл.

Известно, что все водители в начале рабочего дня в обязательном порядке должны проходить предрейсовый медосмотр <1> с целью выявления у них факторов, препятствующих выполнению работы. К ним, в частности, относятся употребление алкоголя и похмельный синдром <2>.

Одна из наших читательниц обратилась в редакцию ГК с просьбой разъяснить следующую ситуацию. По результатам предрейсового медосмотра установлен факт употребления водителем алкоголя, однако состояние опьянения не выявлено. Какие действия может предпринять работодатель в отношении такого водителя, учитывая, что допускать его к работе с источником повышенной опасности довольно рискованно?

Поскольку этот вопрос касается всех фирм и ИП, имеющих в штате водителей, мы решили разобрать его на страницах нашего журнала.

РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

За отсутствие в путевом листе отметки о прохождении водителем предрейсового медосмотра инспектор ДПС может оштрафовать <3>:

– организацию (предпринимателя) — на 30 000 руб.;

– руководителя — на 5000 руб.

Заключение “установлен факт потребления алкоголя” медработник, проводящий предрейсовый осмотр, может вынести, если в рамках проводимого контроля трезвости зафиксирует у водителя какие-либо единичные отклонения (например, покраснение кожи и запах перегара). При этом результат исследования алкометром или экспресс-тестом мочи не превышает 0,09 промилле <4>. Заметим, что подобное заключение вовсе не означает, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Примечание. Все данные, полученные при проведении контроля трезвости, медработник должен отразить в соответствующем протоколе <5>, который заполняется в двух экземплярах: один остается у медработника, а второй выдается руководителю предприятия.

В принципе, если есть какие-то сомнения в достоверности полученных результатов осмотра или водитель не согласен с вынесенным заключением, медработник должен подготовить для руководителя компании представление для направления водителя на врачебное медосвидетельствование <6>:

<или> в наркологический диспансер;

<или> в любое лечебно-профилактическое учреждение, где есть врач психиатр-нарколог либо врач другой специальности, прошедший специальную подготовку.

Однако водитель имеет полное право отказаться ехать проходить медосвидетельствование, принудить его к этому никто не может.

Состояние алкогольного опьянения фиксируется, когда концентрация алкоголя в крови водителя составляет более 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха <7> (около 0,35 промилле, то есть 0,33 г алкоголя на 1 л содержащейся в организме жидкости).

Так вот, если в отношении водителя вынесено заключение “установлен факт потребления алкоголя”, при этом признаки опьянения не выявлены, то никаких карательных действий к нему работодатель применить не может. Ведь, как указал Верховный суд <8>, Трудовой кодекс позволяет отстранять от работы <9> (не допускать к работе) не всех работников, употреблявших алкоголь, а лишь тех из них, которые появились на работе в состоянии алкогольного опьянения. То же относится и к расторжению трудового договора по инициативе работодателя <10>.

* * *

Некоторые задаются вопросом: если допущенный к работе по результатам предрейсового осмотра водитель, имеющий остаточные признаки алкогольного опьянения, что-нибудь натворит (будучи за рулем, повредит машину в ДТП или причинит кому-нибудь физический вред), грозит ли что-нибудь работодателю? Отвечаем: нет. Протокол контроля трезвости или акт медосвидетельствования, где указано заключение “установлен факт потребления алкоголя (признаки опьянения не выявлены)”, будет своего рода охранной грамотой для работодателя. В этом случае его нельзя оштрафовать на 100 000 руб. за допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения <11>.

——————————–

<1> п. 3 ст. 23 Закона от 10.12.95 № 196-ФЗ

<2> введение к Методическим рекомендациям, доведенным до сведения Письмом Минздрава от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 (далее — Методические рекомендации)

<3> ч. 2 ст. 12.31.1, ч. 1 ст. 23.3 КоАП РФ; Постановление 11 ААС от 01.02.2013 № А72-10083/2012

<4> разд. “Организация и порядок контроля трезвости…” Методических рекомендаций

<5> приложение № 3 к Методическим рекомендациям

<6> п. 2 Временной инструкции, утв. Минздравом СССР 01.09.88 № 06-14/33-14

<7> примечание к ст. 12.8 КоАП РФ

<8> Решение ВС от 26.02.2013 № АКПИ12-1664

<9> ст. 76 ТК РФ

<10> подп. “б” п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

<11> ст. 12.32 КоАП РФ

Полный текст статьи читайте в журнале “Главная книга” 2014, № 14

МИНФИН ПРОТИВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НДФЛ-ВЫЧЕТОВ ЗА “БЕЗДОХОДНЫЕ” МЕСЯЦЫ

11 июня

Письмо Минфина от 11.06.2014 № 03-04-05/28141

Если ваша сотрудница вышла из отпуска по уходу за ребенком в середине года, то, по мнению Минфина, детский вычет вы ей можете предоставить только начиная с месяца, за который ей начислена первая зарплата. А за “бездоходные” месяцы (с начала года до месяца выхода на работу) вычет ей не положен.

Кстати, в прошлом году было разъяснение, касающееся зеркальной ситуации. Если выплата дохода начиная с какого-либо месяца полностью прекращена и не возобновляется до окончания календарного года, детский вычет за это время работодатель не предоставляет <1>. Аналогичное мнение высказывала и ФНС <2>. А в более раннем своем Письме, которое тоже касалось женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком, Минфин говорил, что вычет предоставляется за каждый месяц года, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода, при условии, что налоговая база весь год была ненулевой <3>.

Дать пояснения по вопросу предоставления вычетов на детей мы попросили Минфин.

ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СТЕЛЬМАХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ — Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

“По общему правилу стандартный вычет на детей предоставляется за каждый месяц налогового периода (календарного года). То есть ст. 218 НК РФ не содержит норм, запрещающих предоставление вычета на детей за те месяцы, в которых у работников отсутствовал доход, подлежащий обложению НДФЛ.

Вместе с тем при предоставлении вычета на детей следует обратить внимание на особенности, которые изложены в указанных Письмах Минфина России.

Так, из Письма Минфина от 06.02.2013 № 03-04-06/8-36 следует, что в январе 2012 г. сотрудница представила в бухгалтерию заявление и документы, подтверждающие право на получение вычета на ребенка. При этом, поскольку с сентября 2012 г. она находилась в отпуске по беременности и родам, заработная плата за сентябрь — ноябрь ей не выплачивалась, а в декабре было выплачено единовременное денежное вознаграждение.

В этом случае налоговая база по НДФЛ рассчитывалась за каждый месяц в течение всего календарного года. Поэтому хотя в отдельные месяцы календарного года организация не выплачивала работнице доход, облагаемый НДФЛ (например, в сентябре — ноябре), вычеты на детей предоставляются за каждый месяц года, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода (сентябрь — ноябрь).

А в Письме Минфина от 11.06.2014 № 03-04-05/28141 изложена другая ситуация, когда с августа 2010 г. по август 2012 г. сотрудница организации находилась в отпуске по уходу за ребенком. К работе она приступила 13.08.2012. Поэтому с января по июль 2012 г. заработная плата ей не выплачивалась. А когда выплата дохода, например, в связи с отпуском по уходу за ребенком полностью прекращена (январь — июль 2012 г.), то вычет на детей за этот период не предоставляется, поскольку налоговая база после прекращения выплат не определяется. Разница между первой и этой ситуацией в том, что здесь налоговая база с начала календарного года не определяется.

Так что в рассматриваемых Письмах Минфина приведены две разные ситуации, которые решаются с учетом конкретных обстоятельств”.

А между прочим, речь идет о совсем небольших суммах НДФЛ в месяц — 182 руб. при вычете 1400 руб. (1400 руб. х 13%) и 390 руб. при вычете 3000 руб. (3000 руб. х 13%) <4>. Понятно, что, к примеру, за 7 месяцев набежит 1274 руб. и 2730 руб. соответственно. И главное, у кого их нужно удержать — у женщины, которая только вышла из отпуска по уходу за ребенком.

Хотя на самом деле это разъяснения из серии “не задавайте ненужных вопросов, не получите ненужных ответов”. И как всегда, после таких писем возникают вопросы: как все-таки надо предоставлять вычет за месяцы, когда не было дохода, и что делать? Путей здесь два.

Примечание. Об исправлении ошибок в расчете НДФЛ читайте: ГК, 2012, № 11, с. 49

ПУТЬ 1. Следовать нормам НК. Если вы из правдолюбов и не боитесь испортить отношения с налоговиками, тогда, конечно же, руководствуйтесь НК, где прямо сказано, что детский вычет предоставляется <4>:

– за каждый месяц календарного года <5>;

– только до того месяца, в котором размер совокупного дохода с начала года не превысил 280 000 руб.

Других ограничений нет. Более того, ВАС еще в 2009 г. разъяснил, что НК не содержит норм, запрещающих предоставление детского вычета за месяцы, в которых у работников отсутствовал доход, подлежащий обложению НДФЛ <6>. И если инспекторы при проверке займут такую же позицию, как и Минфин, и доначислят вам НДФЛ, штраф и пени <7>, вы можете сослаться на нормы гл. 23 НК РФ и Постановление ВАС. И претензии с вас должны снять — если уж не ваша ИФНС, то вышестоящее УФНС. Ведь сама ФНС предписывает инспекциям при принятии решений по результатам проверок ориентироваться на устойчивую судебную практику и, в частности, на позицию ВАС <8>.

СОВЕТУЕМ РАБОТНИЦЕ

По окончании года работница может попробовать обратиться за возвратом НДФЛ в ИФНС по месту жительства <9>. Возможно, что ее инспекция позицию Минфина учитывать не будет. В противном случае женщине придется либо смириться с потерей своих денег, либо спорить в УФНС, а может, и в суде.

ПУТЬ 2. Следовать разъяснениям Минфина. То есть если вы из очень осторожных и не желающих ссориться с налоговиками, то можете взять на вооружение позицию Минфина. И предоставлять сотруднице детский вычет начиная с месяца ее выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком. Если вы уже предоставили вычет с начала года по месяц выхода на работу, тогда сделайте перерасчет, доудержите НДФЛ из доходов сотрудницы и перечислите его в бюджет.

——————————-

<1> Письмо Минфина от 06.05.2013 № 03-04-06/15669

<2> Письмо ФНС от 06.08.2009 № 3-5-03/1193@

<3> Письмо Минфина от 06.02.2013 № 03-04-06/8-36

<4> подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

<5> ст. 216 НК РФ

<6> Постановление Президиума ВАС от 14.07.2009 № 4431/09

<7> п. 2 Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57; статьи 75, 123 НК РФ

<8> п. 1 Приказа ФНС от 09.02.2011 № ММВ-7-7/147@

<9> п. 4 ст. 218 НК РФ

Полный текст статьи читайте в журнале “Главная книга” 2014, № 15

КОГДА НДС НАЧИСЛИТЬ, А КОГДА ВЫЧЕСТЬ: ВЫВОДЫ ВАС (Комментарий к Постановлению Пленума ВАС, касающемуся применения главы 21 НК РФ)

ШАРОНОВА Е.

Постановление Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33 (далее — Постановление Пленума)

Высший арбитражный суд обнародовал Постановление Пленума, посвященное различным спорным НДС-вопросам: начислению налога, принятию к вычету, представлению в ИФНС документов и многим другим. И хотя эти разъяснения предназначены для судов, бухгалтерам организаций и ИП (налогоплательщиков, налоговых агентов, спецрежимников) они будут интересны. Ведь налоговики при принятии решений по результатам проверок будут руководствоваться позицией ВАС <1>. Даже несмотря на то, что с 06.08.2014 ВАС перестанет существовать как самостоятельный орган. Ведь все разъяснения Пленума ВАС будут иметь силу до того момента, пока соответствующие решения не примет Пленум Верховного суда РФ <2>. Мы познакомим вас с наиболее значимыми положениями Постановления Пленума ВАС. И начнем с вопросов, касающихся определения налоговой базы по НДС и представления документов налоговикам.

Когда НДС начислить придется и как

(+) НДС в договоре не выделен, значит, он “сидит” в цене. Прежде всего, ВАС напомнил, что сумма налога должна быть учтена при определении окончательной цены договора и выделена отдельной строкой в расчетных и первичных учетных документах, а также в счетах-фактурах <3>.

Поэтому если в договоре НДС отдельно не указан, то продавец выделяет налог из указанной в договоре цены по расчетной ставке 18/118 или 10/110 и предъявляет его покупателю. Но так можно делать только в том случае, если <4>:

– в договоре прямо не указано, что установленная в нем цена не включает в себя НДС;

– иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора.

Тем самым ВАС изменил свою позицию, высказанную 14 лет назад: НДС взыскивается сверх цены работ, если он не был включен в расчет этой цены <5>.

РАССКАЗЫВАЕМ РУКОВОДИТЕЛЮ

Если цена в договоре будет указана без учета НДС, то взыскать с покупателя налог сверх цены договора не получится.

Таким образом, если вы укажете в договоре, что товар стоит 100 руб. без упоминания об НДС, вы начислите налог по расчетной ставке, не опасаясь споров с налоговиками.

Ранее в подобной ситуации:

<или> проверяющие доначисляли продавцу НДС по ставке 18% (10%) сверх цены, указанной в договоре. И суды были на стороне налоговиков <6>;

<или> покупателям приходилось доплачивать продавцу НДС сверх договорной цены, в том числе через суд, если они не соглашались платить налог добровольно <7>.

Заметим, что сделанный ВАС вывод о том, что раз НДС в договоре не выделен, то он “сидит” в цене, нельзя применить к ситуации, когда продавец слетает со спецрежима задним числом, например с упрощенки или с ЕНВД при нарушении определенных ограничений <8>. Ведь Пленум ВАС рассматривал ситуацию, когда продавец изначально является плательщиком НДС. А спецрежимники плательщиками НДС не являются и, соответственно, при заключении договоров НДС в цену в принципе заложить не могут <9>. Так что этот вопрос на уровне ВАС пока остается нерешенным.

Примечание. Подробнее о том, может ли продавец при “слете” со спецрежима взыскать с покупателя НДС, можно узнать: ГК, 2013, № 23, с. 66; 2009, № 23, с. 84

(-) Не удалось доказать налоговикам, что имущество выбыло по независящим от вас причинам? Начисляйте НДС! ВАС изобретательно подошел к вопросу обложения/необложения НДС при списании имущества по причине порчи, боя, хищения, стихийного бедствия и других подобных событий <10>. Понятно, что это не реализация, поэтому выбытие имущества по указанным причинам не облагается НДС <11>. Казалось бы, в чем проблема?

Суть рассуждений ВАС сводится к следующему. Вы можете не начислять НДС, только если документально докажете налоговикам, что эти причины реальные (то есть действительно были) <12>. Нужно зафиксировать не только факт выбытия, но и то обстоятельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям (порча, хищение, стихийное бедствие), без передачи его третьим лицам. Обычно документами, подтверждающими утрату имущества, являются инвентаризационные документы, например акты инвентаризации, ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией. Но, помимо них, придется еще составлять (получать) дополнительные документы, например:

– при порче и бое ТМЦ — справку бухгалтера о том, что потери укладываются в утвержденные нормативы;

– при стихийном бедствии — справку территориального органа МЧС (например, о том, что наводнение действительно было в вашем помещении);

– при хищении — объяснения материально-ответственных лиц о причинах выявленных недостач, справку ОВД о том, что предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением виновного лица, постановление следователя о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела <13>.

Примечание. О порядке учета различных потерь написано: ГК, 2014, № 15, с. 32

Если же налоговики сочтут ваши потери чрезмерными или же посчитают, что представленные вами документы все-таки не подтверждают реальные причины выбытия, ВАС рекомендует судам учитывать:

– характер деятельности организации;

– условия ее хозяйствования;

– соответствие объемов и частоты выбытия имущества обычному для такой деятельности уровню;

– иные подобные обстоятельства.

Если же в итоге вы так и не сможете подтвердить, что выбытие имущества произошло из-за наступления событий, не зависящих от вашей воли, то вам придется исчислить НДС как при безвозмездной передаче имущества, то есть с рыночной стоимости выбывшего имущества <14>.

(-) Нет лицензии — есть НДС! Если у вас лицензируемый вид деятельности, то наличие лицензии — обязательное условие для освобождения ваших операций от обложения НДС по ст. 149 НК РФ <15>. Ведь в гл. 21 НК РФ об этом прямо сказано <16>.

В общем-то, эта позиция не нова. Контролирующие органы и ранее настаивали на обложении НДС лицензируемых услуг при отсутствии лицензии <17>.

Интересно другое. ВАС сделал довольно широкий вывод, который заключается в следующем. Невыполнение налогоплательщиком при ведении хозяйственной деятельности тех или иных предписаний, установленных как законодательством, так и договором, в частности неполучение в необходимых случаях лицензии, иных разрешений или согласований, непроведение регистрации договора и другое, влечет для него неблагоприятные последствия, например невозможность <15>:

<или> использовать освобождение от налогообложения конкретных операций;

<или> применять налоговые вычеты;

<или> заявлять налог к возмещению из бюджета и др.

Правда, суд подчеркнул, что такие последствия возможны лишь в том случае, когда часть вторая НК прямо предусматривает их наступление при отсутствии “разрешительных” документов.

(-) С неденежного аванса надо исчислить НДС. Как известно, продавец должен исчислить НДС на наиболее раннюю из дат <18>.:

<или> на дату отгрузки товаров (работ, услуг);

<или> на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В связи с этим ВАС РФ указал, что для целей НДС под оплатой следует понимать не только деньги, но и исполнение обязательства по оплате в неденежной форме, в том числе при прекращении денежного обязательства зачетом встречных однородных требований <19>.

Этот вывод ВАС также не новый, поскольку Минфин и ФНС давно настаивают на обложении налогом неденежных авансов <20>. К тому же это заложено и в правительственных Правилах по оформлению счетов-фактур <21>.

Примечание. Полный текст комментируемого Постановления Пленума ВАС можно найти: раздел “Законодательство” системы КонсультантПлюс

(!) При реализации товаров (работ, услуг) по посредническим договорам момент исчисления НДС надо определять в общем порядке. Ведь, как указал ВАС, в НК нет специальных правил для такой ситуации <22>. То есть продавец при реализации товаров (работ, услуг) через комиссионера (агента, поверенного) должен исчислить НДС либо на дату отгрузки, либо на дату получения предоплаты <23>. А для этого, как отметил ВАС, продавцу надо обеспечить своевременное получение от посредника документально подтвержденных данных об отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг) и их оплате <22>.

Это также не новость. О том, что у комитента датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного комиссионером на имя покупателя, контролирующие органы говорили уже давно <24>.

(!) Имущество налогоплательщика продается принудительно по решению налоговиков? НДС он платит сам. Речь идет о ситуации, когда имущество организации (ИП) принудительно реализуется на основании исполнительных документов, выданных не судами, а иными органами, например налоговыми — на основании постановлений ИФНС о взыскании налога (штрафа, пени) за счет имущества налогоплательщика <25>.

Как разъяснил ВАС, продавцы имущества являются налоговыми агентами, только если имущество налогоплательщика реализуется ими по решению суда <26>. Тем самым суд согласился с контролирующими органами. Ведь Минфин уже давно считает, что при реализации имущества, арестованного по решению не суда, а других органов, уплачивать НДС должны собственники этого имущества (должники по исполнительному производству) <27>.

(!) Глава 21 НК РФ исходит из более широкого понимания услуг. Все мы помним, что объектом обложения НДС являются операции по реализации товаров, работ, услуг на территории РФ <28>. Сами понятия “товары”, “работы”, “услуги”, “реализация товаров (работ, услуг)” приведены в статьях 38 и 39 НК РФ <29>.

Так вот, ВАС разъяснил, что руководствоваться этими понятиями нужно только в том случае, если иное их содержание не предусмотрено в гл. 21 НК РФ. А в ст. 148 НК РФ понятие “услуги” как раз шире, нежели в п. 5 ст. 38 НК РФ, и включает в себя аренду, передачу и предоставление патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав <30>. Так что при реализации этих услуг НДС надо исчислить в общем порядке.

(!) Не всякий подарок — объект для НДС. Как известно, для целей исчисления НДС реализацией признается передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) как за плату, так и безвозмездно <28>. В связи с этим ВАС разъяснил <31>:

<или> если сувениры, подарки, бонусные товары переданы контрагенту как дополнение к основному товару (работе, услуге) без взимания с него отдельной платы, то в этом случае продавец должен исчислить НДС как при безвозмездной передаче. Продавцу не придется начислять НДС, только если он докажет, что цена основного товара уже включает в себя стоимость дополнительно переданных сувениров, подарков, бонусных товаров (то есть исчисленный с основной операции налог охватывает и передачу дополнительного товара — сувениров, подарков, бонусов). А в этом вам поможет грамотная маркетинговая политика, где нужно подробно прописать, как предоставляются бонусы покупателям (например, при выкупе партии товара в определенном объеме, при соблюдении сроков и порядка оплаты и др.);

<или> если сувениры, подарки бесплатно розданы в рекламных целях (в рамках рекламной кампании), то они облагаются НДС при условии, что расходы на приобретение (создание) одного сувенира (подарка) превышают 100 руб. Ведь освобождена от НДС только передача товаров (работ, услуг) стоимостью менее 100 руб. <32> Кстати, такие разъяснения давали и контролирующие органы <33>.

Примечание. О том, как составлять маркетинговую политику и оформлять “скидочные” документы, читайте: ГК, 2011, № 21, с. 82

В то же время, по мнению ВАС, не является объектом обложения НДС передача рекламных материалов, которые не отвечают признакам товара (то есть не могут быть проданы сами по себе как отдельный товар) <34>. Речь идет о раздаче, например, календарей с логотипом организации, каталогов с продаваемыми товарами, пробников и тому подобного в целях продвижения на рынке своей продукции.

(+) Не все безвозмездно переданное работникам облагается НДС. ВАС разъяснил, что не нужно исчислять НДС при бесплатной передаче работникам предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций в натуральной форме, например при наличии вредных и (или) опасных условий труда <34>. Ведь такая операция в принципе не является объектом обложения НДС. Это касается бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов работникам, занятым на опасных и вредных работах <35>.

(+) Уступка покупателем права требования о возврате аванса НДС не облагается. ВАС сделал вывод, что не облагается НДС уступка покупателем права требования о возврате денег, уплаченных им продавцу как аванс по договору, который потом был либо расторгнут, либо признан недействительным. Ведь сама операция по возврату продавцом полученной предоплаты не подлежит налогообложению <36>. А вот последующая уступка новым кредитором этого денежного требования НДС облагается. И налог надо будет исчислить по другим правилам — как разницу между суммой, причитающейся к получению от нового кредитора (без НДС), и расходами на приобретение требования (с НДС) <37>. Подробнее об исчислении НДС при уступке требования будет написано в ближайших номерах ГК.

Какие документы и когда налоговикам представлять надо, а какие — нет

(+) Налоговики не могут отказать в праве на освобождение от НДС по ст. 145 НК из-за несвоевременно представленного уведомления. Напомним, что желающие освободиться от НДС должны представить в свою ИФНС уведомление и пакет документов не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого они используют право на освобождение <38>. Как указал ВАС, по смыслу этой нормы налогоплательщик лишь информирует ИФНС о своем намерении использовать право на освобождение. А вот последствия нарушения срока уведомления законом не определены. Так что организация или ИП может представить налоговикам уведомление и после начала применения освобождения, ничего страшного в этом нет <39>.

Кстати, налоговики также не вправе отказать вам в продлении освобождения от НДС, если вы:

<или> несвоевременно представите в ИФНС уведомление о продлении использования права на освобождение и пакет документов (то есть не 20-го числа месяца, следующего за окончанием 12-месячного срока освобождения, а позднее, например 25-го числа <40>);

<или> не представите их вовсе.

Ведь и в этом случае речь также идет лишь об информировании ИФНС <39>.

(+) При расчете лимита выручки в целях освобождения от НДС по ст. 145 НК учитывается выручка не от всех операций. Как пояснил ВАС, при расчете двухмиллионного размера выручки не нужно учитывать <41>:

– выручку от реализации подакцизных товаров, поскольку в отношении таких операций организации и ИП не вправе применять освобождение <42>;

– выручку от освобожденных от НДС операций (по ст. 149 НК РФ). Ведь освобождение от НДС обусловлено нецелесообразностью взимания налога с лиц, у которых незначительный объем облагаемых НДС операций. Кстати, такую позицию ВАС уже высказывал в конце 2012 г. <44> Но только в мае этого года ФНС довела указанное решение ВАС до налоговиков на местах как руководство к действию <45>. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Организации и ИП могут получить освобождение от НДС, если выручка без учета НДС за 3 месяца, предшествующих месяцу, с которого намерены применять освобождение, не превысила 2 млн руб. <43>

Кроме того, ВАС указал, что источником сведений о выручке организации для получения освобождения (продления его срока) за соответствующие периоды (3 и 12 календарных месяцев) являются регистры бухгалтерского учета <46>. То есть определять размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) для целей освобождения от НДС надо по правилам бухучета.

(+) Ваша освобождаемая от НДС операция под льготу не попадает? Документы в рамках камералки в ИФНС нести не надо. Ни для кого не секрет, что налоговики нередко освобождение от НДС любой операции, указанной в ст. 149 НК РФ, расценивают как применение налоговой льготы. И поэтому в рамках камеральной проверки декларации по НДС требуют представить документы, подтверждающие право не облагать выручку НДС <47>. Пленум ВАС рассмотрел этот вопрос достаточно подробно. Для начала он напомнил, что налоговая льгота — это предоставление отдельным категориям налогоплательщиков преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками <48>. И далее сделал вывод, что представлять в ИФНС документы, подтверждающие право на льготу, нужно только по тем из перечисленных в ст. 149 НК РФ операциям, основания освобождения которых по своему характеру отвечают понятию налоговой льготы. В частности, налоговые льготы установлены <49>:

– для столовых образовательных и медицинских организаций — не облагается НДС реализация продуктов питания, произведенных в этих столовых <50>;

– для религиозных организаций — освобождена от НДС реализация предметов религиозного назначения и религиозной литературы <51>;

– для общественных организаций инвалидов — освобождена от НДС реализация товаров (работ, услуг), которые произвели и продали сами эти организации <52>;

– для коллегий адвокатов, адвокатских бюро и адвокатских палат — не облагается НДС оказание этими коллегиями, бюро, палатами услуг своим членам в связи с ведением ими профессиональной деятельности <53>.

Но когда те или иные операции не облагаются НДС у всех налогоплательщиков, а не только у определенных категорий, то это не льгота. И требовать документы в рамках камералки нельзя <49>. Также не могут быть истребованы документы, когда нет объекта обложения НДС <49>. Напомним, что ранее (в 2012 г.) ВАС запретил налоговикам требовать в рамках камералки “льготные” документы у налогоплательщиков, у которых есть операции, не являющиеся объектом обложения НДС. Причина была та же: не является льготой отсутствие обязанности исчислять и уплачивать НДС с операций, поименованных в п. 2 ст. 146 НК РФ, поскольку такие операции не признаются объектом налогообложения для всех плательщиков НДС <54>.

Надеемся, что теперь налоговики не будут требовать документы, подтверждающие “льготу”, абсолютно у всех организаций и ИП, которые представляют разд. 7 декларации по НДС (где собственно и отражаются все операции, не облагаемые НДС по разным основаниям).

* * *

Как видим, большинство спорных вопросов решено в пользу организаций и ИП. Но это еще не все. В следующем номере вы узнаете мнение ВАС по поводу того, как нужно принимать НДС к вычету в различных ситуациях, а также какие ставки НДС и когда следует применять.

——————————–

<1> Письмо Минфина от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571

<2> п. 1 ст. 3 Закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ

<3> п. 17 Постановления Пленума

<4> п. 4 ст. 164 НК РФ; п. 17 Постановления Пленума

<5> п. 15 Информационного письма Президиума ВАС от 24.01.2000 № 51

<6> Постановления ФАС УО от 15.02.2012 № Ф09-4766/11; ФАС ПО от 07.05.2009 № А12-11703/2008; ФАС МО от 01.09.2008 № КА-А40/8156-08

<7> п. 15 Информационного письма Президиума ВАС от 24.01.2000 № 51; Постановления Президиума ВАС от 29.09.2010 № 7090/10; ФАС ВВО от 11.03.2012 № А43-7468/2011; ФАС МО от 23.07.2012 № А40-68414/11-60-424; ФАС ПО от 14.03.2012 № А12-11033/2011; ФАС СЗО от 23.05.2011 № А56-2030/2010

<8> п. 4 ст. 346.13, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ

<9> п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ

<10> п. 10 Постановления Пленума

<11> п. 1 ст. 146 НК РФ

<12> п. 1 ст. 54 НК РФ

<13> Постановление ФАС МО от 08.10.2012 № А40-15384/12-99-73; Решение ВАС от 27.11.2013 № ВАС-13048/13

<14> п. 10 Постановления Пленума; п. 2 ст. 154 НК РФ

<15> п. 11 Постановления Пленума

<16> п. 6 ст. 149 НК РФ

<17> Письма ФНС от 03.06.2014 № ГД-4-3/10512@, от 27.03.2013 № ЕД-18-3/313@; Минфина от 24.07.2013 № 03-07-07/29160

<18> п. 1 ст. 167 НК РФ

<19> п. 15 Постановления Пленума

<20> Письма Минфина от 06.03.2009 № 03-07-15/39 (п. 1); ФНС от 28.02.2006 № ММ-6-03/202@ (п. 2)

<21> подп. “з” п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137

<22> п. 16 Постановления Пленума

<23> п. 1 ст. 167 НК РФ

<24> Письма ФНС от 17.01.2007 № 03-1-03/58@; Минфина от 03.03.2006 № 03-04-11/36

<25> ст. 47 НК РФ

<26> п. 7 Постановления Пленума

<27> Письма Минфина от 03.12.2013 № 03-07-11/52561, от 18.06.2009 № 03-07-11/163

<28> подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ

<29> пп. 3, 4, 5 ст. 38, п. 1 ст. 39 НК РФ

<30> п. 9 Постановления Пленума

<31> п. 12 Постановления Пленума

<32> подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ

<33> Письма Минфина от 04.06.2013 № 03-03-06/2/20320; УФНС по г. Москве от 09.02.2010 № 16-15/13276

<34> п. 12 Постановления Пленума

<35> ст. 222 ТК РФ

<36> п. 13 Постановления Пленума

<37> п. 2 ст. 155, п. 4 ст. 164 НК РФ; п. 13 Постановления Пленума

<38> п. 3 ст. 145 НК РФ

<39> п. 2 Постановления Пленума

<40> п. 4 ст. 145 НК РФ

<41> п. 4 Постановления Пленума

<42> п. 2 ст. 145 НК РФ

<43> п. 1 ст. 145 НК РФ

<44> Постановление Президиума ВАС от 27.11.2012 № 10252/12

<45> Письмо ФНС от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@

<46> п. 3 Постановления Пленума

<47> п. 6 ст. 88 НК РФ

<48> п. 1 ст. 56 НК РФ

<49> п. 14 Постановления Пленума

<50> подп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ

<51> подп. 1 п. 3 ст. 149 НК РФ

<52> подп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ

<53> подп. 14 п. 3 ст. 149 НК РФ

<54> Постановление Президиума ВАС от 18.09.2012 № 4517/12

Полный текст статьи читайте в журнале “Главная книга” 2014, № 15


Прокомментировать

 
заказ документа
задать вопрос
300‒12‒10
8 (800) 200‒12‒10
ВЫПУСКИ ГАЗЕТЫ
"КОНСУЛЬТАНТ ПО-РОСТОВСКИ"
© 1993-2018 «Компьютер Инжиниринг»
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, д. 234, 4‒й этаж
Тел./факс: (863) 300‒12‒10
Оставить отзыв
×